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【4·26特輯】廣州知識產權法院一案入選2025年人民法院知識產權典型案例

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2026年4月20日,最高人民法院召開2026年知識產權宣傳周新聞發布會。最高人民法院副院長陶凱元、最高人民法院民三庭庭長李劍、最高人民法院知識產權法庭副庭長郃中林出席發布會,并回答記者提問。發布會由最高人民法院新聞發言人林文學主持。發布會上,最高人民法院副院長陶凱元發布了2025年人民法院知識產權典型案例。其中,由廣州知識產權法院二審審理的“反復惡意注冊商標不正當競爭案”入選該批典型案例。【案號:(2025)粵73民終656號,審判長、承辦人:黃彩麗,合議庭成員:官健、鄧永軍】

2025年人民法院知識產權典型案例

目 錄

案例1短語類商標顯著性判斷行政案——潘某有限公司與國家知識產權局商標申請駁回復審行政糾紛案

案例2芯片發明專利侵權案——茂某(深圳)科技有限公司與成都芯某系統有限公司等侵害發明專利權糾紛案

案例3翻新交換機再售商標侵權案——某技術有限公司與周某某等侵害商標權糾紛案

案例4內外串通不正當獲取商業秘密刑事案——張某等十四人侵犯商業秘密罪案

案例5惡意“挖角”不正當競爭案——科某股份有限公司與追某有限公司不正當競爭糾紛案

案例6爬取網絡平臺數據不正當競爭案——浙江淘某網絡有限公司、浙江天某網絡有限公司與浙江慢某網絡有限公司等不正當競爭糾紛案

案例7假冒注冊商標民刑銜接案——鄧某某假冒注冊商標罪案

案例8“網絡黑嘴”商業詆毀案——許昌市胖某商貿集團有限公司、于某某與柴某某等商業詆毀、名譽權糾紛案

案例9網售盜版電子書著作權侵權案——某信息技術有限公司與某出版集團股份有限公司、粟某某侵害作品信息網絡傳播權糾紛案

案例10 反復惡意注冊商標不正當競爭案——廣州谷某知識產權代理有限公司與藍某啤酒(廣州)有限公司、廣東金某貿易有限公司不正當競爭糾紛案

案例1

短語類商標顯著性判斷行政案——潘某有限公司與國家知識產權局商標申請駁回復審行政糾紛案

最高人民法院(2025)最高法行再200號

【基本案情】

潘某有限公司于2021年6月24日向國家知識產權局申請注冊“喬治勛爵的悲劇”商標,指定使用在第3類淡香水、古龍水、香水等商品上。相關行業中,已有“蓬帕杜夫人的茶杯”“花花公主的秘密”“莎菲女士的日記”“奧德利夫人的秘密”等商標在香水商品上獲得注冊。自2020年開始,潘某有限公司已經在我國銷售“喬治勛爵的悲劇”品牌的香水。多個網絡平臺上有諸多消費者和媒體發布的信息,用“喬治勛爵的悲劇”指代潘某有限公司推出的特定款香水。針對潘某有限公司的商標注冊申請,國家知識產權局經審查認為,“喬治勛爵的悲劇”商標由短語構成,指定使用在香水等商品上,相關公眾不易將其識別為商標,該商標難以起到區分商品來源的作用,屬于商標法第十一條第一款第三項規定的缺乏顯著特征的情形,故決定對該商標的注冊申請予以駁回。潘某有限公司不服,遂提起行政訴訟。一審法院認為該商標缺乏顯著特征,判決駁回潘某有限公司的訴訟請求。潘某有限公司不服,提起上訴。二審法院判決駁回上訴,維持原判。潘某有限公司不服,向最高人民法院申請再審。

【裁判結果】

最高人民法院再審認為,“喬治勛爵的悲劇”的文字組合并非日常生活中固定搭配的詞語或詞匯,其構成、含義、呼叫具有一定獨特性,構成元素并非香水行業常見或慣用的標志,整體具有識別特征。并且,“喬治勛爵的悲劇”作為商標使用在香水等商品上,既不是與該商品相關的宣傳用語或描述性詞語,也與香水等商品的功能、用途或者其他特點沒有關聯。從相關行業的商標注冊情況來看,已經有不少與此風格類似的商標被核準注冊。根據在案證據,相關公眾已將“喬治勛爵的悲劇”用于指代特定款香水,易于將其視為指示商品來源的標志。可見,“喬治勛爵的悲劇”商標使用在香水等商品上,能夠發揮識別商品來源的作用,具有固有顯著特征。故判決:撤銷一審、二審判決及被訴決定;判令國家知識產權局重新作出決定。

【典型意義】

本案是對短語類商標顯著特征認定的典型案例。本案判決明確了短語類商標顯著性的判斷標準,準確把握了顯著特征的法律本質及市場發展的實際情況,平衡了經營主體的注冊自由與社會公共利益,為品牌培育留出空間,有效激發了市場主體創新活力。

案例2

芯片發明專利侵權案——茂某(深圳)科技有限公司與成都芯某系統有限公司等侵害發明專利權糾紛案

最高人民法院(2023)最高法知民終2903號

【基本案情】

成都芯某系統有限公司(以下簡稱芯某公司)系涉案發明專利的專利權人,其主張茂某(深圳)科技有限公司(以下簡稱茂某公司)制造、許諾銷售、銷售電源管理芯片的行為侵害了涉案專利權,遂提起訴訟,請求判令茂某公司及相關銷售商停止侵權并賠償經濟損失及支付合理開支共計1000萬元。一審法院認為被訴侵權技術方案中的電路模塊與涉案專利權利要求1中的脈沖信號生成特征構成等同技術特征,被訴侵權技術方案落入涉案專利權利要求1的保護范圍,判決茂某公司及相關銷售商立即停止侵權并賠償芯某公司經濟損失及支付合理開支共計120萬元。茂某公司不服,提起上訴。

【裁判結果】

最高人民法院二審認為,在解釋涉及邏輯電路的電學領域專利權利要求的保護范圍時,應當重點理解各技術特征之間的邏輯連接關系、信號流向與控制時序,避免將技術特征從其所處的邏輯鏈條中割裂出來解讀。本案中,理解涉案專利權利要求中脈沖信號生成特征,應當立足于本領域技術人員的視角,從權利要求整體技術方案出發,結合說明書及附圖的內容、本領域的公知常識和權利要求的撰寫特點,進行綜合理解。被訴侵權技術方案中的電路模塊與涉案專利權利要求1中脈沖信號生成特征在手段、功能、效果上均不相同,二者既不構成相同特征亦不構成等同特征,被訴侵權技術方案不具備脈沖信號生成特征,未落入涉案專利權利要求1的保護范圍。故判決:撤銷一審判決,駁回芯某公司的訴訟請求。

【典型意義】

本案是涉及芯片技術的發明專利侵權糾紛。電源管理芯片是電子設備電能供應的心臟,對新能源汽車、儲能及工業領域具有重要作用。本案判決厘清了相關領域專利權利要求解釋和等同侵權判斷的考量因素,為同類案件提供了裁判樣本,是確保公共利益與激勵創新兼得的有益探索。

案例3

翻新交換機再售商標侵權案——某技術有限公司與周某某等侵害商標權糾紛案

北京市海淀區人民法院(2023)京0108民初31466號

【基本案情】

某技術有限公司(以下簡稱某技術公司)系涉案系列注冊商標的商標權人,該系列商標核定使用在第9類程控電話交換設備、計算機網絡交換機等商品上。周某某等三被告低價收購二手交換機設備及部件,組織多人實施拆裝清理、更換部件、更改序列號、噴漆包裝等翻新行為,并貼上涉案注冊商標標簽;周某某等三人成立的被告北京珠某系統集成有限公司(以下簡稱珠某公司)及關聯公司,將上述假冒產品以新設備名義進行銷售。北京市海淀區人民檢察院對此提起公訴,北京市海淀區人民法院作出刑事判決,認定珠某公司以及周某某等人構成假冒注冊商標罪,并判處相應罰金。某技術公司認為,除周某某等四被告外,陳某某等兩人也參與了侵權產品的銷售及渠道運營,并為轉移侵權資金提供賬戶支持,六被告均以侵害知識產權為業,獲利巨大,應承擔民事侵權責任,并應對其適用懲罰性賠償,遂提起商標侵權訴訟。

【裁判結果】

北京市海淀區人民法院一審認為,同一侵權行為已經被處以行政罰款或者刑事罰金且執行完畢,被告主張減免懲罰性賠償責任的,人民法院不予支持,但在確定懲罰性賠償倍數時可以綜合考慮。本案中,六被告未經某技術公司許可,以銷售盈利為目的,采取分工合作的方式,通過網絡等渠道購進二手交換機及部件等產品后進行翻新,貼附與某技術公司系列注冊商標基本相同或近似的商業標識,并作為新設備進行銷售,共同侵害了某技術公司享有的商標權。鑒于某技術公司系列注冊商標在程控電話交換設備上曾被認定為馳名商標,具有較高知名度;各被告間有計劃、有組織地進行分工合作,形成完整的侵權鏈條,侵權手段隱蔽、惡劣;根據在先刑事判決的認定以及當事人的自認,各被告已銷售了數千臺侵權產品,侵權行為規模大、獲利高,且查扣的未售侵權產品價值已達540余萬元,法院認為各被告的行為屬于惡意侵權且情節嚴重,應當適用懲罰性賠償。考慮到部分被告已執行刑事判決判處的罰金等因素,對各被告適用3倍懲罰性賠償,最終全額支持某技術公司的訴訟請求,判決六被告連帶賠償經濟損失2000萬元并支付合理開支10萬元。一審宣判后,部分被告提起上訴,后撤回上訴,一審判決已發生法律效力。

【典型意義】

本案是在涉“刑民交叉”的商標侵權糾紛中適用懲罰性賠償的典型案件。在同一侵權行為被認定構成犯罪后,人民法院認定構成民事侵權的,可以依法適用懲罰性賠償,傳遞了嚴厲打擊嚴重侵權行為的司法導向。本案判決準確把握懲罰性賠償的適用情節,考慮刑事判決的罰金因素,合理確定懲罰性賠償倍數,體現了過罰相當的法律原則。

案例4

內外串通不正當獲取商業秘密刑事案——張某等十四人侵犯商業秘密罪案

上海市第三中級人民法院(2024)滬03刑初67號

【基本案情】

張某原系上海海某技術有限公司(以下簡稱海某公司)射頻芯片開發部門負責人,離職后設立尊某通訊科技(南京)有限公司、上海尊某通訊科技有限公司(以下均簡稱尊某公司)。公司設立前后,張某拉攏當時在海某公司工作的周某等人加入尊某公司,上述人員共同商議決定研發與海某公司同類型的芯片。為縮短研發周期、迅速流片量產、加快吸引融資,經張某指示,周某等四人繼續招募海某公司員工入職尊某公司。高某等七人明知海某公司采取保密措施,仍于離職前后自行或者勾結海某公司其他員工獲取海某公司技術信息用于尊某公司芯片研發。趙某某、屠某某任職海某公司期間,也應尊某公司要求,向其提供了海某公司的技術信息。張某在獲悉海某公司準備提起侵權之訴后還指示周某等人采取刪除服務器內涉嫌侵權數據、替換銷毀服務器硬盤、安排員工簽署所謂“承諾函”等方式掩蓋尊某公司芯片研發技術信息來源的非法性。上海市人民檢察院第三分院指控張某等十四人犯侵犯商業秘密罪,向上海市第三中級人民法院提起公訴。

【裁判結果】

上海市第三中級人民法院一審認為,張某等人明知海某公司對商業秘密有嚴格的保密措施,其作為外部人員無權接觸上述商業秘密,仍采取明示或者暗示方式,通過高額薪資待遇誘使海某公司內部員工通過瀏覽、下載、摘抄、截屏等方式為外部人員非法提供相應的商業秘密,屬于結伙通過不正當手段獲取權利人海某公司的商業秘密,情節特別嚴重,其行為均已構成侵犯商業秘密罪。本案中,偵查機關委托資產評估公司評估涉案技術信息的合理許可使用費折現值為3.17億余元,具有合理性,可以據此確定損失數額。在責任確定中,考慮周某等三人作為尊某公司高級管理人員,在整個共同犯罪活動中起到組織、管理、指揮作用,而且芯片組成部分不可分割、緊密聯系,該三人不僅參與、管理各自負責的部分,還與其他領域專業人員就設計問題相互配合、協調,因此該三人作為主犯也應當對全部罪責承擔責任。另結合各被告人在共同犯罪中的地位作用、所涉秘點對應金額、入職尊某公司與否以及入職時間、職務職權、工資收入、所獲股份情況等,判決:十四名被告人均犯侵犯商業秘密罪并判處相應刑罰。一審判決已發生法律效力。

【典型意義】

本案是涉及前沿技術商業秘密保護的典型案例。本案判決準確把握侵犯商業秘密犯罪中各被告人的行為定性、許可使用費的認定標準等問題,嚴厲打擊離職員工以不正當方式攫取他人創新成果的行為,彰顯了人民法院依法嚴格保護科技創新成果的堅定決心。

案例5

惡意“挖角”不正當競爭案——科某股份有限公司與追某有限公司不正當競爭糾紛案

江蘇省蘇州市中級人民法院(2025)蘇05民終1693號

【基本案情】

科某股份有限公司(以下簡稱科某公司)與追某有限公司(以下簡稱追某公司)及二者關聯公司屬于同業經營者。科某公司與追某公司曾經因為雇傭對方員工引發商業秘密侵權糾紛,并就聘用員工事宜達成過《和解協議》,約定了“雙方均不再通過直接或間接方式,聘用對方在職、離職后未滿半年及負有競業限制義務的員工”等內容。此后,追某公司仍招募了科某公司部門負責人、技術高管等離職員工二十余人,并為這些員工規避競業限制義務提供應對措施。科某公司主張該行為有違誠信原則和商業道德,構成不正當競爭,遂提起訴訟,請求判令追某公司立即停止不正當競爭行為、發布道歉聲明并賠償損失200萬元。一審法院判決駁回科某公司的訴訟請求。科某公司不服,提起上訴。

【裁判結果】

江蘇省蘇州市中級人民法院二審認為,追某公司與科某公司曾經因為雇傭對方員工引發商業秘密侵權糾紛,并達成《和解協議》。追某公司此后在雇傭科某公司及其關聯公司離職員工時,理應承擔相應的注意義務,如主動審查雇傭員工是否屬于科某公司及其關聯公司的離職人員,或者在知曉后主動通知對方并采取相關糾正措施等。但追某公司并未遵從《和解協議》約定,仍然持續雇傭科某公司相關離職員工多達二十余人,并采取第三方代簽勞動合同、代發工資、代繳社保、承諾高薪待遇和代為違約賠償等方式幫助這些員工逃避競業限制義務,屬于明知或應知相關離職員工負有競業限制義務而采取的惡意“挖角”行為。追某公司的行為造成科某公司眾多高級管理人員和技術人員接連離職,一定程度上削弱了科某公司的競爭優勢,增加了科某公司的經營成本,擾亂了正常的市場競爭秩序,應當認定構成不正當競爭。故判決:撤銷一審判決,判令追某公司立即停止不正當競爭行為并賠償科某公司損失100萬元。

【典型意義】

本案是打擊惡意“挖角”不正當競爭行為的典型案例。惡意“挖角”行為本質是以損害競爭對手合法權益的方式,換取自身短期發展收益,最終必將嚴重擾亂創新秩序。本案判決依法認定此類行為構成不正當競爭,旗幟鮮明地為誠信經營者撐腰,有力遏制了惡意“挖角”等無序競爭行為,引導經營者回歸技術創新、品質提升的良性競爭軌道,為綜合整治“內卷式”競爭、營造良好市場生態提供有力司法保障。

案例6

爬取網絡平臺數據不正當競爭案——浙江淘某網絡有限公司、浙江天某網絡有限公司與浙江慢某網絡有限公司等不正當競爭糾紛案

浙江省寧波市中級人民法院(2024)浙02民初562號

【基本案情】

浙江淘某網絡有限公司(以下簡稱淘某公司)與浙江天某網絡有限公司(以下簡稱天某公司)運營某電子商務平臺,平臺上存儲了大量的商品數據,包括商品名、商品ID、商品圖片、價格、優惠信息等。淘某公司及天某公司與平臺內經營者訂立商戶服務協議,約定經平臺內經營者授權,合法持有上述商品數據并享有在授權范圍內部分利用、加工相關數據的經營性利益,并采取了《法律聲明》、Robots協議等一系列管理措施,明確禁止未經授權的數據獲取行為。浙江慢某網絡有限公司(以下簡稱慢某公司)等被告通過比價插件獲取該電子商務平臺用戶cookie及其他技術手段,突破兩電子商務平臺的多種反爬保護措施獲取了部分商品數據,并在慢某公司自有網站/平臺上有償提供數據產品和服務。淘某公司及天某公司遂提起訴訟,請求判令各被告停止上述數據爬取和使用行為并賠償經濟損失2000萬元。

【裁判結果】

浙江省寧波市中級人民法院一審認為,根據商戶服務協議及平臺內經營者授權,淘某公司及天某公司就涉案商品數據享有經營性利益。數據不正當競爭案件中利益平衡的關鍵在于區分數據獲取手段的正當性與數據使用場景的合理性。對于公開數據應當劃清合理使用與不當攫取的邊界;對于附條件公開數據,應當審查授權范圍、協議約定與使用方式;對于不公開數據,應當強化技術保護和法律保護。各被告利用技術手段,繞開某電子商務平臺的風控機制,突破正常的訪問權限,以模擬普通用戶需求的方式大量爬取涉案商品數據,妨礙、干擾了該平臺的正常運行模式,對該平臺的安保風控機制造成妨礙,還侵犯了部分普通消費者的隱私,構成不正當競爭。各被告開發的“價格監測”“市場分析”“定制API”等數據產品或服務,存在不準確的低質量數據,也為部分企業用戶進行不合理控價提供便利,必然會損害消費者權益以及市場競爭秩序,最終阻礙數據市場的良性發展,不利于社會公共利益,上述數據使用行為也構成不正當競爭。故判決:各被告停止涉案不正當競爭行為,賠償淘某公司及天某公司經濟損失500萬元并消除影響。一審判決已發生法律效力。

【典型意義】

本案是商業數據權益保護的典型案例,體現了數據權益分層保護的思路。針對公開數據與非公開數據,商業數據與個人信息等不同數據類型,本案判決劃分不同層級、明確數據獲取與使用的法律邊界,既防止數據壟斷,又遏制惡意抓取與不當利用行為,兼顧數據要素參與各方的合法權益,是人民法院積極回應數字經濟法治需求、護航創新發展的生動體現。

案例7

假冒注冊商標民刑銜接案——鄧某某假冒注冊商標罪案

山東省沂源縣人民法院(2025)魯0323刑初24號

【基本案情】

山東省沂源縣人民法院在審理一起侵害商標權糾紛案件的過程中,發現被訴侵權人李某提供的進貨清單等材料顯示侵權商品來自鄧某某,鄧某某的行為涉嫌構成刑事犯罪,遂將案件線索移送公安機關。公安機關根據線索成功偵破鄧某某假冒注冊商標案。經查,鄧某某自2016年至2024年間,未經福建南平南某電池有限公司許可,從他人處購買光身電池、印有假冒商標的紙卡、電池外皮等包裝物,組裝假冒電池后對外銷售,情節特別嚴重。山東省沂源縣人民檢察院以鄧某某犯假冒注冊商標罪提起公訴。山東省沂源縣人民法院審理期間,鄧某某自愿認罪認罰,并賠償福建南平南某電池有限公司經濟損失40萬元,取得了諒解。

【裁判結果】

山東省沂源縣人民法院一審認為,鄧某某未經注冊商標所有人許可,在同一種商品上使用與他人注冊商標相同的商標,情節特別嚴重,其行為構成假冒注冊商標罪,應當追究其刑事責任,公訴機關指控的罪名和犯罪事實成立。鄧某某經公安機關傳喚到案,歸案后如實供述了犯罪事實,系自首,依法可以從輕處罰;鄧某某自愿認罪認罰,依法可以從寬處罰;鄧某某賠償了被害單位經濟損失,取得了被害單位諒解,具有悔罪表現,可以酌情從輕處罰。故判決:鄧某某犯假冒注冊商標罪,判處有期徒刑三年,緩刑三年,并處罰金20萬元,同時判決銷毀侵權產品。一審判決已發生法律效力。

【典型意義】

本案是知識產權民事、行政、刑事案件綜合審判機制改革的典型案例。人民法院在處理民事糾紛案件中發現刑事犯罪線索后及時移送,最終追究了侵權源頭行為人的刑事責任,有效整合了民事維權與刑事追責,徹底斬斷了制假售假的利益鏈條,顯著提升了懲治與預防的良好效果。

案例8

“網絡黑嘴”商業詆毀案——許昌市胖某商貿集團有限公司、于某某與柴某某等商業詆毀、名譽權糾紛案

河南省許昌市中級人民法院(2025)豫10知民初38號

【基本案情】

許昌市胖某商貿集團有限公司(以下簡稱胖某公司)及其關聯公司秉持“不滿意就退貨”“用真品換真心”的經營理念,經營規模不斷擴大,得到消費者認可。于某某系胖某公司創始人、法定代表人。2025年3月起,柴某某借助溫某某實名注冊的賬號“柴某懟”,在多個網絡社交媒體平臺上不斷發布涉及胖某公司盈利模式、產品質量、企業商譽以及于某某個人名譽的視頻,對胖某公司及于某某進行惡意抹黑詆毀,并借機吸粉引流帶貨,為其關聯企業溫州市某珠寶有限公司、武漢市某珠寶有限公司營造競爭優勢。胖某公司、于某某認為上述行為構成商業詆毀,同時侵害其名譽權,遂提起訴訟,請求判令四被告刪除侵權視頻,書面致歉并在視頻賬號發布致歉內容,賠償各項損失共計600萬元。

【裁判結果】

河南省許昌市中級人民法院一審認為,柴某某實施了編造、傳播虛假和誤導性信息的行為,引發公眾對胖某公司的不當猜疑,導致胖某公司多年積累的公眾信任度受損,并造成胖某公司部分商品被退貨,對其他業態商品銷售亦產生間接負面影響,擾亂了正常市場競爭秩序,柴某某的上述行為構成商業詆毀。柴某某使用帶有侮辱性的低俗詞語,發布針對于某某的虛假負面言論,對于某某實施了侮辱、誹謗行為,客觀上導致公眾對于某某的品德、聲望產生負面認知,使其社會評價降低,柴某某的上述行為構成對于某某名譽權的侵害。溫某某出借其社交媒體賬號后既未履行監督義務核查賬號使用情況,也未采取注銷賬號等補救措施,更未制止侵權行為。溫州市某珠寶有限公司、武漢市某珠寶有限公司為享受侵權行為帶來的流量紅利,獲取不正當商業利益,對柴某某發布的虛假信息持放任態度,具有過錯。上述行為與柴某某的被訴行為直接結合發生同一損害后果,構成共同侵權。故判決:四被告停止侵權、刪除侵權視頻,發布致歉聲明并在視頻賬號發布,賠償胖某公司、于某某經濟損失及支付合理開支共計260萬元。一審判決已發生法律效力。

【典型意義】

本案是依法規制網絡商業詆毀行為的典型案例。本案判決依法嚴懲“網絡黑嘴”造謠炒作牟利的商業詆毀行為,明確了輿論監督與惡意侵權的行為邊界,對于提振企業家發展信心、凈化網絡生態、持續優化營商環境具有積極意義。

案例9

網售盜版電子書著作權侵權案——某信息技術有限公司與某出版集團股份有限公司、粟某某侵害作品信息網絡傳播權糾紛案

湖南省常德市中級人民法院(2024)湘07知民終25號

【基本案情】

某出版集團股份有限公司(以下簡稱某出版公司)享有涉案圖書的信息網絡傳播權。粟某某在某信息技術有限公司(以下簡稱某信息公司)運營的某電子商務平臺經營“新某書城”店鋪。某出版公司多次向某信息公司發送《律師函》,指明其電子商務平臺上所有銷售的該公司出版圖書的電子書均為盜版,要求其采取封店等措施,并附涉案電子書的名稱。但粟某某經營的店鋪中仍有涉案圖書的盜版電子書在銷售。某出版公司遂提起訴訟,請求判令粟某某立即停止銷售涉案電子書,粟某某、某信息公司連帶賠償其經濟損失及支付合理開支共計1萬元。一審立案后,某信息公司對涉案商品鏈接予以禁售。一審法院判決粟某某賠償某出版公司經濟損失及支付合理開支共計2000元;某信息公司對前述債務承擔連帶賠償責任。某信息公司不服,提起上訴。

【裁判結果】

湖南省常德市中級人民法院二審認為,某信息公司明知平臺內經營者銷售電子書需要辦理市場主體登記及取得《出版物經營許可》,也制定了相應資質要求規定,卻未落實監管義務,既未設置電子出版物或電子書等經營類目,也未在商家幫助中心網頁提示資質要求,未對平臺內經營者銷售電子書的行為進行正確引導與規范;入駐時未審核資質即允許經營;入駐后未履行核驗更新、動態監測義務。而且,在某出版公司多次向其送達《律師函》后,某信息公司仍未采取必要措施,故應與平臺內經營者承擔連帶責任。故判決:駁回上訴,維持原判。

【典型意義】

本案是電子商務平臺銷售盜版電子書的典型案例。在案證據能夠證明,電子商務平臺經營者如果知道或者應當知道網絡用戶利用其網絡服務侵害他人民事權益,且未采取必要措施,依照民法典第一千一百九十七條判令其承擔連帶責任。本案判決強調了平臺主體責任應當進一步壓實,平臺內部管理機制需要進一步完善,推動平臺治理水平不斷提升。

案例10

反復惡意注冊商標不正當競爭案——廣州谷某知識產權代理有限公司與藍某啤酒(廣州)有限公司、廣東金某貿易有限公司不正當競爭糾紛案

廣州知識產權法院(2025)粵73民終656號

【基本案情】

藍某啤酒(廣州)有限公司(以下簡稱藍某公司)自2001年開始獲準注冊了“藍妹”“藍妹金裝”系列商標,核定使用在啤酒等商品上。“藍妹”系列商標經持續宣傳推廣,具有一定的知名度。廣東金某貿易有限公司(以下簡稱金某公司)為啤酒業的同業經營者,2017年至2022年期間多次委托廣州谷某知識產權代理有限公司(以下簡稱谷某代理公司)申請注冊“藍味啤酒”“藍魅啤酒”“正韓藍妹”“藍味金罐”等十余枚商標,并將其中兩枚商標許可他人使用。目前,已有國家知識產權局裁決及人民法院在先判決認定金某公司申請注冊的上述系列商標與藍某公司的“藍妹”系列商標構成使用在同一種或類似商品上的近似商標,且人民法院在先判決認定了金某公司申請注冊“一起嗨啤”“藍魅啤酒”“藍味啤酒”“百英”“哈冰”等商標具有明顯復制、抄襲他人知名商標的故意,違反誠實信用原則,明顯擾亂正常的商標注冊、使用和管理秩序,屬于商標法規定的以“其他不正當手段取得注冊”情形。據此,金某公司申請注冊的上述系列商標現均已被駁回注冊申請、不準予注冊或宣告無效。藍某公司認為金某公司申請注冊與藍某公司商標相同或近似的商標、谷某代理公司為金某公司提供代理服務的行為構成不正當競爭,遂提起訴訟,請求判令金某公司及谷某代理公司立即停止不正當競爭行為,金某公司賠償藍某公司經濟損失以及支付合理費用共計100萬元,谷某代理公司就其中25萬元承擔連帶賠償責任。一審判決認為,金某公司的商標申請注冊和許可他人使用行為構成不正當競爭,谷某代理公司構成幫助侵權,應與金某公司承擔連帶責任,判決金某公司賠償藍某公司50萬元,谷某代理公司在10萬元內承擔連帶賠償責任。谷某代理公司不服,提起上訴。

【裁判結果】

廣州市越秀區人民法院一審認為,藍某公司的“藍妹”系列注冊商標經過持續使用和宣傳,在被訴商標注冊時已具有一定影響。藍某公司對“藍妹”系列注冊商標依法享有在先權利。已有多份在先法院判決和國家知識產權局裁定認定,金某公司申請注冊的系列商標屬于大量注冊囤積商標,不具有正當性,損害了公平競爭的市場秩序。金某公司作為同行業經營者,明知藍某公司的“藍妹”系列注冊商標,仍持續、反復申請注冊與藍某公司注冊商標近似的商標,明顯超出正常生產經營需要,具有攀附藍某公司商譽、謀取不正當利益的目的,屬于惡意注冊商標行為,且將其中的兩枚商標許可他人使用,屬于商標囤積牟利的行為。金某公司違反誠實信用原則,破壞了公平競爭的市場秩序,損害了藍某公司的合法權益,構成不正當競爭。谷某代理公司作為專業商標代理機構,與藍某公司處同一地區,應知“藍妹”系列注冊商標的知名度,其代理注冊的“藍魅啤酒”商標被駁回后,特別是在法院對金某公司的注冊行為作出否定性評價后,明知金某公司系惡意注冊商標,仍接受金某公司委托提供商標代理服務,構成幫助侵權,應與金某公司承擔連帶責任。故作出上述一審判決。谷某公司上訴后,廣州知識產權法院判決駁回上訴,維持一審判決。

【典型意義】

本案是適用反不正當競爭法規制持續、反復惡意注冊商標的典型案例。本案判決對已有在先判決認定構成商標惡意注冊、仍反復大量申請注冊商標的行為予以否定性評價,并追究參與申請注冊商標鏈條的代理機構責任,有助于打擊商標惡意注冊行為,維護公平競爭的市場秩序。

來源 | 最高人民法院

編輯 | 文亞欣

校對 | 羅冠明

審核 | 冼文光

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